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文檔簡介
1、無論是在英美法系國家或是在大陸法系國家,都以實(shí)現(xiàn)訴審?fù)粸閷?dǎo)向開創(chuàng)了這樣或那樣的制度設(shè)計和實(shí)踐。我國在刑事立法上并未就訴審?fù)蛔鞒鼍唧w規(guī)定,僅在相關(guān)的司法解釋中有所涉及,然而該司法解釋并不完備,其規(guī)定也有待商榷。相應(yīng)地,在司法實(shí)踐中這方面暴露出的問題也較多。立法、司法目前的現(xiàn)狀,無疑從側(cè)面也反映出我國在訴審?fù)簧侠碚搩涞牟蛔?。基于此,本文以訴審?fù)粸轭},主要從訴審?fù)坏臍v史溯源、概念與內(nèi)涵、理論基礎(chǔ)、兩大法系的不同理論和實(shí)踐之對比,和
2、我國在訴審?fù)簧系默F(xiàn)狀分析及具體設(shè)想六個方面展開論述。 引言 以法治為大背景,以程序和法治之間唇齒相依的關(guān)系為進(jìn)路,著重突出能否實(shí)現(xiàn)訴審?fù)魂P(guān)乎控審分離原則、不告不理原則、有效辯護(hù)原則等的貫徹和落實(shí),也即關(guān)乎程序正義、法治社會的具體構(gòu)建能否得以實(shí)現(xiàn)。 第一部分訴審?fù)坏臍v史溯源沿歷史脈絡(luò),以不同訴訟模式下在訴審?fù)簧系牟煌瑢?shí)踐以觀,概括的對彈劾式訴訟模式、糾問式訴訟模式以及職權(quán)主義、當(dāng)事人主義訴訟模式和訴審?fù)坏?/p>
3、關(guān)系作了分析,以此指明了訴審?fù)粏栴}得以彰顯的歷史必然性。 第二部分訴審?fù)坏母拍詈头秶沃^訴審?fù)??眾說紛紜,不免存有混亂。為準(zhǔn)確揭示訴審?fù)坏谋举|(zhì)和范圍,本部分對訴審?fù)蛔髁私^對與相對之分。絕對的訴審?fù)恢淮嬖谟诩兝碚搶用妫鄬Φ脑V審?fù)挥钟袊?yán)格與非嚴(yán)格之分?;谇笆鰠^(qū)分,對訴審?fù)恢巴恍浴钡姆秶沧髁司唧w分析。 第三部分訴審?fù)坏睦碚摶A(chǔ)之所以強(qiáng)調(diào)訴審應(yīng)實(shí)現(xiàn)“同一性”,主要基于對控審分離原則的貫徹落實(shí)、人權(quán)保
4、障以及有效辯護(hù)的考慮。 第四部分兩大法系國家訴審?fù)坏睦碚摵蛯?shí)踐受政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境、訴訟歷史文化、法律傳統(tǒng)等因素的影響,各國對訴審?fù)坏姆梢?guī)定及具體實(shí)踐有著各自的特點(diǎn)和差異,其中又不乏共性。本部分重點(diǎn)分析了英美的“罪狀制度”、德國的訴訟標(biāo)的理論和日本的“訴因制度”,并加以比較。不但指出了三者在訴審?fù)簧象w現(xiàn)的的共性,而且分別對其兩兩間的區(qū)別予以明確。 第五部分我國法在訴審?fù)簧系默F(xiàn)狀雖然1979年的舊刑事訴訟法和1996年
5、修法都沒有明確規(guī)定控審分離原則,但都在一定程度上對其進(jìn)行了貫徹。比如,確立了控訴權(quán)和審判權(quán)有專門機(jī)關(guān)行使的原則、注重了對被告人辯護(hù)權(quán)的保障等等。遺憾的是,無論新舊法對于控審分離原則的貫徹都是不徹底的,許多相關(guān)的規(guī)定要么缺位、要么直接與控審分離原則相背離。實(shí)踐中的做法也較為混亂。本部分重點(diǎn)指出了我國在訴審?fù)簧系娜焙?,并深刻剖析了缺憾得以產(chǎn)生的具體原因。 第六部分對我國實(shí)現(xiàn)訴審?fù)坏木唧w設(shè)想立足于前文的分析概括,本部分嘗試性的對我
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