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文檔簡介
1、<p> 試論產(chǎn)品自身損失賠償問題研究</p><p> 論文摘要 目前,大多數(shù)國家對于缺陷產(chǎn)品自身損失是否應該納入產(chǎn)品責任賠償范疇是持否定態(tài)度的,但這并不代表這一態(tài)度的正當性,因為排除產(chǎn)品自身損失至少還存在以下幾個重要問題:產(chǎn)品自身如何認定?附著于其上的抽象物(如信息數(shù)據(jù))算是自身的一部分,還是其他獨立于其之外的物呢?產(chǎn)品自身發(fā)生了添附之后,該產(chǎn)品還是其自身么?本文認為應該將產(chǎn)品自身損失納入產(chǎn)品責
2、任范圍,而對于“自身”的認定,應該設定認定的標準,并設置賠償限額。 </p><p> 論文關(guān)鍵詞 產(chǎn)品責任 自身損失 添附 信息 侵權(quán) </p><p> 一、產(chǎn)品責任之自身損失賠償 </p><p> 產(chǎn)品責任又稱產(chǎn)品侵權(quán)損害賠償責任,是指由于產(chǎn)品存在某種缺陷,對該產(chǎn)品的消費者、使用者或其他第三者造成人身或財產(chǎn)損害,依法應由該產(chǎn)品的生產(chǎn)者或銷售者單獨或共同
3、負責賠償?shù)囊环N法律責任。而產(chǎn)品自身損害,是指產(chǎn)品本身的缺陷給產(chǎn)品自身造成的損害,這種產(chǎn)品自身損害,包括產(chǎn)品毀損滅失、自身價值減少、不堪使用或必須修繕或維護等。根據(jù)上述定義,我們不盡要發(fā)出一個疑問,產(chǎn)品責任賠償范圍是否包括產(chǎn)品自身的損失呢? </p><p><b> ?。ㄒ唬┓穸ㄕf </b></p><p> 對此持否定說的學者們認為,(1)產(chǎn)品責任屬于侵權(quán)責任,它
4、規(guī)范目的是對受害人的健康、安全等法益受損地恢復,而產(chǎn)品自身的損害賠償與受害人的健康安全保障并不存在直接關(guān)系,因而,不屬于侵權(quán)法的保護范圍。(2)此外,合同法上的物的瑕疵擔?;蛘哌`約責任已經(jīng)就產(chǎn)品本身的損害提供救濟,沒有必要再將產(chǎn)品自身受損納入產(chǎn)品責任損害賠償范圍,以免民法體系的紊亂。(3)《產(chǎn)品責任法》的立法本意不是為了削弱合同法的規(guī)范功能,而是為了保護人身和其他財產(chǎn)不受侵害。故而,各法各司其職,不應交叉重疊。 </p>
5、<p> 西方發(fā)達國家立法與司法實踐也不乏持有此種觀點的。比如,美國法院就產(chǎn)品自身損失是否屬于產(chǎn)品責任損害賠償范圍多持否定態(tài)度,歐盟的產(chǎn)品責任法也將產(chǎn)品自身損害排除在產(chǎn)品責任賠償范圍之外,日本的“制造物責任法”也將制造物僅自身受損的情形排除在賠償范圍之外。 </p><p> 或許正是在上述國家立法例和“主流”學說的影響下,我國部分學者認為我國《民法通則》第122條中的財產(chǎn)損害,“應指因缺陷產(chǎn)品造成
6、消費者其他財產(chǎn)的損害。缺陷產(chǎn)品本身的損害,及因缺陷產(chǎn)品本身損害造成受害人可得利益的損失,不包括在本條所謂‘損害’概念之中,理由是缺陷本身的損害及因此所受可得利益損失,應依合同法的規(guī)定處理,其是否賠償,應視違約情節(jié)及合同規(guī)定約定?!倍谖覈懂a(chǎn)品責任法》第41條第1款中更是明確排出了產(chǎn)品自身損失屬于產(chǎn)品責任賠償范圍:“因產(chǎn)品存在缺陷造成人身、缺陷產(chǎn)品以外的其他財產(chǎn)損害的,生產(chǎn)者應當承擔賠償責任”。 </p><p>
7、;<b> ?。ǘ┛隙ㄕf </b></p><p> 認為產(chǎn)品自身損失應納入產(chǎn)品責任賠償范疇的學者則針對否定說觀點提出自己的質(zhì)疑,(1)我國司法實踐中的侵權(quán)之訴與合同之訴是不相容的。產(chǎn)品消費者以銷售者為訴求對象的情形,構(gòu)成責任競合,當事人在責任競合的情形之下不得同時主張侵權(quán)與違約兩個請求權(quán)。如受害人依《產(chǎn)品質(zhì)量法》主張產(chǎn)品責任,就喪失了產(chǎn)品自身損失的賠償請求權(quán);(2)受損產(chǎn)品的權(quán)利人并非
8、一定是產(chǎn)品的消費者,不一定與產(chǎn)品生產(chǎn)者或銷售者存在合同關(guān)系。如該受害人依《合同法》主張違約責任,則又存在兩個問題:其一,當受害人不是消費者時,即,其與出賣人之間并無合同關(guān)系時,其無法主張違約責任,也就是說,如果否定將產(chǎn)品自身損害納入到產(chǎn)品責任賠償范圍,則自身產(chǎn)品受損的現(xiàn)有權(quán)利人無法得到救濟;其二,作為買受人的受害人向生產(chǎn)者主張違約責任,生產(chǎn)者提出其不是合同直接當事人的抗辯,如何解決?主張上述哪種請求權(quán),受害人所遭受的全部損害均有可能得不
9、到完全補償。(3)產(chǎn)品責任與合同責任說到底都是對于法律關(guān)系的保護,均是恢復受損的法益,其本質(zhì)是相通的,兩者之間存在權(quán)利或者救濟的多重設置并不會導致民法的紊亂,相反,兩者相互補充。過分強調(diào)產(chǎn)品自身損害的責任性質(zhì),一味強調(diào)在合同</p><p> 此外,承認將產(chǎn)品自身損害納入到產(chǎn)品責任賠償范圍還有兩點積極意義,第一,降低權(quán)利人維權(quán)成本,節(jié)約寶貴司法資源。將產(chǎn)品自身損害賠償納入產(chǎn)品責任賠償范圍可以在一個訴訟中解決兩個
10、問題:產(chǎn)品缺陷致其他損害、產(chǎn)品自身損失,從而避免兩個訴訟。從微觀層面,制度設計的本身應為解決糾紛提供一條便捷、高效的路徑,無論是受害人提起違約之訴,抑或侵權(quán)之訴,均應在一個訴訟中解決一個原因產(chǎn)生的全部民事賠償問題。而在宏觀層面,在訴訟爆炸的今天,寶貴的司法資源也可以得到節(jié)省。第二,避免違約與侵權(quán)嚴格區(qū)分而可能出現(xiàn)的弊端。侵權(quán)責任與違約責任兩者本身確有較大差異,但就缺陷產(chǎn)品致人損害而言,缺陷產(chǎn)品因其違反質(zhì)量保證、安全保證的違約責任與侵犯自
11、身產(chǎn)品外的人身、財產(chǎn)權(quán)利的侵權(quán)責任均采嚴格責任,兩者之間的嚴格區(qū)分意義不大,可能存在的唯一區(qū)別是由制度設計本身所造成的賠償范圍的不同。 筆者以為,肯定說符合實用主義的法律價值,同時有利于法益的恢復,應該將產(chǎn)品自身損失納入到產(chǎn)品責任賠償范圍。 </p><p> 或許是基于上述觀點的考量,我國2010年7月1日生效的《侵權(quán)責任法》從保護用戶、消費者、提高司法效率的角度出發(fā),于第四十一條明確規(guī)定:“因產(chǎn)品存在缺陷造
12、成他人損害的,生產(chǎn)者應當承擔賠償責任”,刪除了《產(chǎn)品質(zhì)量法》第41條中“缺陷產(chǎn)品以外的其他財產(chǎn)”的限定。也就是說,《侵權(quán)責任法》第41條所稱的“他人損害”中的財產(chǎn)損害,既包括缺陷產(chǎn)品以外的其他財產(chǎn)的損害,也包括缺陷產(chǎn)品本身的損害。 但我國仍有部分學者不同意這一理解,比如首都經(jīng)濟貿(mào)易大學米新麗教授就認為,《侵權(quán)法》中該條并沒有明確的包含產(chǎn)品自身損失的賠償,也看不出是對《產(chǎn)品質(zhì)量法》的修訂,況且按照特別法優(yōu)于一般法原則,還是應該適用《產(chǎn)品質(zhì)
13、量法》的相關(guān)規(guī)定。</p><p> 二、產(chǎn)品自身損失中“自身”的認定 </p><p> 對于“自身”的認定,本不應成為一個問題,但隨著信息化社會的發(fā)展,越來越多的無形的信息數(shù)據(jù)或者有形的他物可以附著于產(chǎn)品之上,與之緊密的結(jié)合,而且有時候其價值更是高得令人咂舌,比如電腦中的重要研究報告、手機上鑲嵌的鉆石,盡管筆者支持將產(chǎn)品自身損失納入產(chǎn)品責任賠償范圍,但筆者同時還認為有必要設定一定的
14、限制(比如賠償總額的限制),對于“自身”的認定應該有一個標準。 </p><p> ?。ㄒ唬┮援a(chǎn)品為載體的“信息” </p><p> 信息,指消息、數(shù)據(jù)中所蘊含的意義,實際上它是物質(zhì)存在的一種方式、一種形態(tài)或一種運動狀態(tài)。 經(jīng)濟學家界定任何可以被數(shù)字化的事物屬于信息。具體有三種表現(xiàn)形式,即(1)文字形態(tài),如以報紙、期刊、專著等出版物為載體記錄的資料;(2)聲像形態(tài),如以光盤、視頻等為載
15、體直接記錄的聲音和圖像;(3)記憶形態(tài),如在人際交流的過程中產(chǎn)生、傳播和被接收而的、只在人腦中貯存不具有確定的記錄載體的資料。信息是客觀存在的,但它必須借助物質(zhì)載體記載與傳遞來表現(xiàn)自身,方能為人們所認知。此外,信息往往具有相當高的價值,一般比其載體的價值要高得多,在當前這個信息化時代,信息還可以交易,因而其還具有商品性。 </p><p> 正是由于信息具有上述結(jié)合性、商品性等特征,信息與其他產(chǎn)品的往往存在某種
16、程度的結(jié)合,它由于其他產(chǎn)品的缺陷受損成為必然,而其價值的存在也使其權(quán)利人成為受害人,如存有大量重要短信的手機因手機電池缺陷爆炸、存有高價值研究報告的電腦因硬盤缺陷滅失。 </p><p><b> (二)添附 </b></p><p> 添附,是指不同的物結(jié)合在一起,形成不可分離的物或具有新物性質(zhì)的物,如果要恢復原狀在事實上不可能或者在經(jīng)濟上不合理。添附的發(fā)生在當
17、前社會幾乎是不可避免的,存在三種方式:混合、附和、加工。添附制度的基本價值本是保存價值、鼓勵創(chuàng)造價值,并平衡所有權(quán)取得人與喪失人之間的利益。添附制度本是為了保存價值、鼓勵創(chuàng)造價值,平衡當事雙方權(quán)益,因為添附的過程中產(chǎn)生了“新物”,所以產(chǎn)生了“新物”歸屬問題。這個“新”字如何界定?既然是“新物”那肯定是不同于“舊物”,其在認定新物時一般遵循如下標準:動產(chǎn)之間的添附一般按照價值量發(fā)生大幅度變化、功能、屬性發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。筆者認為,這個標準是較
18、有說服力的,可以參考該標準認定添附發(fā)生后的“新物”是否仍屬于產(chǎn)品自身。即添附行為是否確實本質(zhì)上改變了物的功能、屬性、是否大幅度的改變了原物的價值,如答案為肯定,我們認定其確實產(chǎn)生了新物,如答案為否定,我們認定其未產(chǎn)生新物,則添附進去的物被視為原產(chǎn)品組成部分。對于改變功能、屬性,爭議或許不大,對于大幅度改變原物價值,比如在打火機上請著名雕刻家刻了一副畫,筆者以為,此時該畫實際上已經(jīng)使得這個打火機的功能發(fā)生了改變,使其變成了具有收藏<
19、/p><p> (三)“產(chǎn)品自身”的認定標準 </p><p> 產(chǎn)品自身的損失賠償與產(chǎn)品自身以外的其他財產(chǎn)損失在法律上的救濟往往是不一致的,不僅體現(xiàn)在救濟途徑上,也反映在救濟的范圍上,正如上面所論述的,產(chǎn)品自身損失一般適用合同救濟,而產(chǎn)品自身以外的其他人身財產(chǎn)損失適用侵權(quán)救濟,同時,侵權(quán)的救濟范圍往往是補償性的,鮮有懲罰性,而違約責任往往存在懲罰性,且侵權(quán)責任一般無上限,而違約責任一般都
20、存在一個上限。如果確因產(chǎn)品消費者或權(quán)利人的一些事實行為使得產(chǎn)品自身與其他物發(fā)生了緊密結(jié)合,這時候到底是將其作為一個整體適用侵權(quán)救濟或者合同救濟呢,還是分別適用各自的救濟? </p><p> 筆者以為,應該按照經(jīng)濟效益原則把握“產(chǎn)品質(zhì)量、性能、價值與產(chǎn)品銷售時沒有本質(zhì)上的區(qū)別”的標準,借鑒添附對于“新物”的認定標準。也即是說,如果消費者或權(quán)利人的事實行為沒有同時大幅度地改變產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、價值,附著于產(chǎn)品之上
21、的財產(chǎn)應被認定為不具有獨立性,也即產(chǎn)品還是“那個產(chǎn)品”,產(chǎn)品自身和附著于其上的財產(chǎn)視為一個整體,應該允許受害人就產(chǎn)品自身損失和附著于產(chǎn)品上的其他財產(chǎn)在一個訴中提出權(quán)利訴求,根據(jù)損害發(fā)生前該整體的價值賠償。至于其價值認定,筆者以為應以產(chǎn)品購買時價格10倍為限,之所以如此一方面是要平衡產(chǎn)品生產(chǎn)者的權(quán)利與可能承擔的責任,另一方面也是為了平衡產(chǎn)品生產(chǎn)者與消費者或權(quán)利人的責任,畢竟消費者或權(quán)利人自身應該對價值過大的附著物本身負有較高的注意義務,預
22、見可能存在的風險。 </p><p><b> 三、總結(jié) </b></p><p> 《產(chǎn)品責任法》中排除了產(chǎn)品自身損失的賠償救濟,一般依照違約救濟,然而這在實踐中產(chǎn)生了幾個問題,一方面當前受損產(chǎn)品的權(quán)利人不一定就是原買賣合同的締結(jié)者,且生產(chǎn)者一般也不與消費者直接締結(jié)合同;另一方面在一個事故中發(fā)生多個財產(chǎn)受損,侵權(quán)之訴卻與違約之訴不能相容,受害人往往要耗費更多的成
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