我國刑事訴訟法中的不得強(qiáng)迫自證其罪原則研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、不得強(qiáng)迫自證其罪原則是指刑事訴訟中的犯罪嫌疑人、被告人、證人等有關(guān)法律關(guān)系主體,在其自身的有關(guān)言辭或者陳述導(dǎo)致本人可能蒙受刑事處罰時(shí),而享有對(duì)前述言語或者所提供的證言不予提供的權(quán)利的一項(xiàng)法治原則。該原則有利于統(tǒng)合實(shí)質(zhì)公平與程序公正、防控犯罪與保障人的尊嚴(yán)等多項(xiàng)法治訴求,并成為一項(xiàng)重要的刑事法治原則和憲法精神,為國際上主要國家所吸納。同時(shí),該原則成為彰顯一國對(duì)犯罪嫌疑人、被告人和證人等此類主體的人格尊嚴(yán)權(quán)利保障力度的一個(gè)關(guān)鍵向度。當(dāng)今,上

2、述精神亦為聯(lián)合國的人權(quán)保障條約等諸多國際性公約所明確納入。就我國而言,2012年新修訂的刑事訴訟法第50條明確規(guī)定了上述原則,且與該法第2條所規(guī)定的“尊重和保障人權(quán)”原則彼此映襯,昭示著我國刑事法治的巨大進(jìn)步。但是,我們也應(yīng)看到,該法對(duì)于不得強(qiáng)迫自證其罪原則的規(guī)定亦存在種種不如人意之處,尤其是諸多相配合的制度及政策體系的缺失,在實(shí)踐中勢必會(huì)制約上述原則作用和功能的切實(shí)發(fā)揮。有鑒于此,本文對(duì)英美法系及大陸法系相關(guān)國家的現(xiàn)行法律現(xiàn)狀給予了對(duì)

3、照和探討,重點(diǎn)地?cái)⑹龊吞接懥宋覈P(guān)于上述法治原則的立法現(xiàn)狀,并在前述基礎(chǔ)上提出完善我國刑事訴訟法中的不得強(qiáng)迫自證其罪原則的具體法律建議。
  本文除導(dǎo)論和結(jié)語之外,共分為四大部分。
  第一部分,不得強(qiáng)迫自證其罪原則內(nèi)涵、外延和特征的厘定。該原則系從英美法系國家誕生,拓展至大陸法系,并在世界范圍內(nèi)發(fā)揚(yáng)光大的一項(xiàng)國際人權(quán)準(zhǔn)則。該原則實(shí)為任何人對(duì)一切有可能導(dǎo)致自身陷入被定罪境地的言行在被司法機(jī)關(guān)強(qiáng)制的情形下享有拒絕提供的特權(quán)。該

4、原則的法律特征表現(xiàn)為主體的自然人屬性、行為的反強(qiáng)迫性、適用的證據(jù)對(duì)象的言詞性和特殊實(shí)物性。該原則與沉默權(quán)之間既存在密切聯(lián)系,又在法律地位、保護(hù)的側(cè)重點(diǎn)、保護(hù)的對(duì)象類別以及發(fā)揮作用的領(lǐng)域等方面存在顯著差異。
  第二部分,不得強(qiáng)迫自證其罪原則正當(dāng)性基礎(chǔ)的探討。人權(quán)保障理論是該原則的首要理論基礎(chǔ)。該理論要求法律賦予被追訴者完全按照自身內(nèi)在的意愿決定是否回答的人格尊嚴(yán)和自由,真正改變其作為訴訟客體和工具的命運(yùn),從而遏制刑訊逼供等摧殘人權(quán)

5、行為的發(fā)生。程序正義理論是該原則的另一個(gè)重要理論基礎(chǔ)。該理論要求公平地分配控辯雙方的證明責(zé)任,并實(shí)現(xiàn)雙方訴訟力量的均衡,以此來遏制司法中的刑訊逼供等野蠻行為。
  第三部分,不得強(qiáng)迫自證其罪原則的比較法考察。英國、美國等英美法系國家和德國、日本等大陸法系國家的法律實(shí)踐均確立了不得強(qiáng)迫自證其罪原則。該原則的適用主體范圍均包括犯罪嫌疑人、被告人、證人等主體。相關(guān)國家的立法均對(duì)該原則的適用規(guī)定了除外情形。該原則不僅適用于審判階段,而且也

6、適用于偵查階段和審查起訴階段。該原則適用的法律后果是非法言辭證據(jù)被排除。上述寶貴經(jīng)驗(yàn)值得我國刑事訴訟法借鑒。
  第四部分,我國不得強(qiáng)迫自證其罪原則的現(xiàn)行立法檢視與完善建議。我國刑事訴訟法中不得強(qiáng)迫自證其罪原則的確立具有能夠有效地約束刑訊逼供、極大地提升司法部門在民眾心中的權(quán)威、顯著地促進(jìn)追訴機(jī)關(guān)的辦案績效等法律意義。我國不得強(qiáng)迫自證其罪原則的立法存在法律定位不高、與如實(shí)供述相矛盾、非法證據(jù)排除規(guī)則不完善、排除了對(duì)證人的適用、口供

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